誤區(qū)一:自主研發(fā)的成果不申請專利就有知識產(chǎn)權
一些技術人員認為只要是自主創(chuàng)新,就有了自主知識產(chǎn)權。其實不然,專利是一種壟斷權,自主研發(fā)的技術成果如果不申請專利,就得不到法律確認和保護。當他人盜用其研究成果時,因研發(fā)者對成果不具有專利權,得不到法律保護,就無法追究盜用者的法律責任。同時,在我國,專利申請采用的是先申請原則,具有創(chuàng)造性、新穎性和實用性的發(fā)明創(chuàng)造誰先申請了,專利就授予誰。因此,研發(fā)者如不及時申請,而被他人搶先申請并被授予專利權,研發(fā)者就無法追究他人的法律責任。這樣的案例在中國可以說是數(shù)不勝數(shù)。
誤區(qū)二:產(chǎn)品投入大規(guī)模生產(chǎn)后才申請專利
在與發(fā)明人就申請專利的技術內(nèi)容進行交流時,他們中有很多人都有這樣的想法:這一技術方案還未投入生產(chǎn),也沒有產(chǎn)品問世,此時申請專利是為時過早,等產(chǎn)品大規(guī)模投入生產(chǎn)后再申請專利更合適。殊不知,這時已經(jīng)晚了,即使你僥幸獲得授權,專利也處在不穩(wěn)定狀態(tài)之中。此時如果你發(fā)現(xiàn)有人侵權并提起訴訟,侵權人則會以專利申請之日技術已經(jīng)被公開為由進行抗辯。你不但打不嬴官司,而且以前為申請專利所花費的精力、時間、金錢統(tǒng)統(tǒng)付之東流。專利申請的基礎不是已經(jīng)在市場上存在的產(chǎn)品,也不一定是已經(jīng)成型的產(chǎn)品。只要有了切實可行的想法,就可以著手申請文件的撰寫了。
誤區(qū)三:專利產(chǎn)品的改進不需再申請專利
有部分發(fā)明人認為申請了一項專利后,就可“高枕無憂”,從而忽視了后期的繼續(xù)研發(fā)工作,即使開發(fā)出了新產(chǎn)品或有了新改進,也不再申請專利。這種錯誤認識的后果不異于未申請專利。因為當他人對該產(chǎn)品有了改進并申請了專利,反過來就限制了原專利權人產(chǎn)品的更新?lián)Q代,這就會導致原專利權人不經(jīng)意間反而變成了侵權人。此時,原專利權人就喪失了自己的知識產(chǎn)權。
誤區(qū)四:一項技術成果只能申請一類專利
我國專利法規(guī)定的專利類型有三類:發(fā)明專利、實用新型專利及外觀設計專利,一項產(chǎn)品發(fā)明可同時申請多種專利,技術方案也可以同時申請實用新型和發(fā)明專利。從近兩年的審查情況看,實用新型專利通常4-7個月左右即可授權;發(fā)明專利則需1年多。
因此,對于一些重要的產(chǎn)品發(fā)明,若發(fā)明人只申請了發(fā)明專利,而此時他人“雙管齊下”,同時申請發(fā)明專利和實用新型專利,那么他將先獲得實用新型專利,擁有了產(chǎn)品的專利權。發(fā)明人若使用該產(chǎn)品,反而構成了侵權。